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著作權(quán)  
畫家范曾起訴3人侵害公眾人物名譽(yù)權(quán) 索賠540萬
出處:法律顧問網(wǎng)·涉外m.dl735.cn     時(shí)間:2010/11/29 14:49:00

  范曾起訴三被告索賠540萬元 公眾人物名譽(yù)權(quán)挑戰(zhàn)司法理念

  范曾說:“畫分九品,也可分為正六品與負(fù)三品。一品,謂之畫家,作品賞心悅目;二品,謂之名家,作品蔚然成風(fēng);三品,謂之大家,作品繼往開來;四品,已成大師,鳳毛歐伯;五品,謂之巨匠,五百年出一位;六品,可稱魔鬼,從未看到……”

  范曾屬于這九品當(dāng)中的哪一品?面對主持人的提問,范曾說:“我是坐四望五,以待來日。”

  范曾

  1938年出生,江蘇南通人。1955年考入南開大學(xué)歷史系。1957年轉(zhuǎn)入中央美術(shù)學(xué)院,受教于吳作人、葉淺予、李苦禪、李可染諸師。1963年畢業(yè)后分配到中國歷史博物館創(chuàng)作組工作,隨沈從文編繪中國歷代服飾資料。1978年調(diào)至中央工藝美術(shù)學(xué)院任教。1984年調(diào)天津南開大學(xué)東方藝術(shù)系,任系主任。

  2001年拍出的范曾1990年所畫《竹林七賢》,以176萬元成交。1995年春拍到2003年春拍,各大拍賣行共上拍范曾的作品235件,其中《麗人行》在香港拍出1200多萬元。

  法治周末見習(xí)記者李秀卿法治周末記者李恩樹

  “范曾這種夸大其詞、愚弄社會(huì)和民眾、誤導(dǎo)大眾審美取向的做法,我作為一個(gè)收藏者和行內(nèi)人士,有責(zé)任去評判他。”11月5日,收藏家郭慶祥在接受《法治周末》記者采訪時(shí)說。

  9月26日,中國當(dāng)代著名畫家、南開大學(xué)文學(xué)院終身教授范曾將上海《文匯報(bào)》和兩位作者郭慶祥、謝春彥一并訴至北京市昌平區(qū)人民法院,請求判令被告賠禮道歉,消除影響,并向第一被告郭慶祥索償名譽(yù)及精神損失費(fèi)500萬元人民幣,同時(shí)要求謝春彥和《文匯報(bào)》分別賠償精神損失費(fèi)各20萬元。

  原定于11月9日在昌平區(qū)人民法院開庭審理的這起涉及公眾人物的名譽(yù)侵權(quán)案,也因?yàn)楸桓嫖膮R報(bào)社提出管轄權(quán)異議而推后。

  文化批評激怒范曾

  事情端起于《文匯報(bào)》鑒藏專刊爭鳴欄目發(fā)表的一篇批評文章。

  今年5月26日,《文匯報(bào)》爭鳴欄目頭條發(fā)表作者郭慶祥的文章《藝術(shù)家還是要憑作品說話》,其中不點(diǎn)名地對某位畫家進(jìn)行了批評。

  “現(xiàn)在有一位經(jīng)常在電視、報(bào)紙上大談?wù)軐W(xué)國學(xué)、古典文學(xué)、書畫藝術(shù)的所謂的大紅大紫的書畫名家,其實(shí)有過度包裝之嫌。這位名家其實(shí)才能平平,他的中國畫人物畫,不過是‘連環(huán)畫的放大’。他畫來畫去的老子、屈原、謝靈運(yùn)、蘇東坡、鐘馗、李時(shí)珍等幾個(gè)古人,都有如復(fù)印式的東西。”

  文章批評了某畫家流水式作畫方式。“他將十來張宣紙掛在墻上,以流水操作的方法作畫。你猜怎么著?每張紙上先畫人頭,再添衣服,最后草草收拾一番寫款,由他的學(xué)生蓋章。這哪是畫畫?分明是在畫人民幣嘛。”

  正是這篇未點(diǎn)名的批評性文章,引來了當(dāng)今大紅大紫的畫家范曾“對號入座”。

  范曾在訴狀中稱:“被告在沒有任何事實(shí)依據(jù)的情況下,毫無顧忌地隨意貶損原告的名譽(yù),侮辱原告的人格,導(dǎo)致原告的社會(huì)評價(jià)下降,已構(gòu)成了對原告名譽(yù)權(quán)的嚴(yán)重侵害,并給原告造成極大精神痛苦。”

  郭慶祥對范曾的訴訟不以為然。“因?yàn)槲业囊黄囆g(shù)評論文章,范曾把我告上法庭。他的反應(yīng)這么激烈,容不得別人的批評,自己對號入座,說明他承認(rèn)了我所說的現(xiàn)象在他身上是存在的,也說明了我的批評意見是對的。”他向《法治周末》記者表示。

  “有則改之,無則加勉。”郭慶祥說,“人人都可以開展正常的學(xué)術(shù)討論和文藝批評。對于范曾因文藝批評而起訴我,這是他的權(quán)利,我會(huì)正面和公開對待這起官司。”

  在訴狀中,范曾向郭慶祥提出了高達(dá)500萬元的精神損害賠償。

  與此同時(shí),范曾也沒有放過另一位叫謝春彥的作者,以及為兩位作者提供批評“陣地”的《文匯報(bào)》。

 6月24日,美術(shù)評論家謝春彥在《文匯報(bào)》鑒藏專刊發(fā)表《錢,可通神,亦可通筆墨耶?》。

  文章說:“以賣得火,吹得火,勢得牛的范三官人為例,那種仗勢霸氣,硬而實(shí)軟,華而不實(shí),稀缺內(nèi)養(yǎng),呆板顢頇的筆致,貌似清雅的俗綠惡青,摻了些墨抑或石綠的冷赭膚色,手與足的結(jié)構(gòu)亦并不合理協(xié)調(diào)的搭配,哪里還有什么好靈魂在耶!”

  對范曾而言,這種評價(jià)無疑是公開的羞辱。在一個(gè)電視訪談節(jié)目中,范曾說:“畫分九品,也可分為正六品與負(fù)三品。一品,謂之畫家,作品賞心悅目;二品,謂之名家,作品蔚然成風(fēng);三品,謂之大家,作品繼往開來;四品,已成大師,鳳毛歐伯;五品,謂之巨匠,五百年出一位;六品,可稱魔鬼,從未看到……”

  范曾屬于這九品中的哪一品?面對主持人的提問,范曾說:“我是坐四望五,以待來日。”

  接二連三的批評激怒了以大師自居的范曾。于是,謝春彥與文匯報(bào)社一并遭到范的起訴,分別被索賠20萬元。范曾在訴狀中稱,該文“借古說今,指桑罵槐,使用侮辱、詆毀、刻薄的語言,直接攻擊原告”。

  謝春彥告訴《法治周末》記者,他與范曾過去很熟悉,一直以范三哥相稱。但他認(rèn)為,現(xiàn)在的范曾早已不是從前的范三哥,“范曾已經(jīng)被捧得不認(rèn)識(shí)自己了,他被寵壞了。他怎么能自稱國學(xué)大師呢”?

  就在謝春彥發(fā)表美術(shù)批評的同一天,該版面也發(fā)表了署名孫遜的文章《畫家最終還是要憑作品說話》。該文章是對郭慶祥《藝術(shù)家還是要憑作品說話》一文的回應(yīng)。

  文章批評某畫家“頻頻亮相媒體,高調(diào)熱炒自己,甚至不惜動(dòng)用著名學(xué)者和國學(xué)等名目來為自己造勢,這種做法確實(shí)太過了點(diǎn)。想想今天畫史留名的那些一流畫家,何曾自封過自己乃‘五百年出一位’的‘巨匠’?”

  雖然孫遜的文章也未指名道姓,但范曾稱,文章主觀武斷、捕風(fēng)捉影、隨意攀比、不負(fù)責(zé)任,對自己的名譽(yù)權(quán)造成了損害。但范曾并未起訴該作者。

  文匯報(bào)社代理律師富敏榮在接受《法治周末》記者采訪時(shí)表示,在發(fā)表被訴的文章時(shí),報(bào)社已經(jīng)盡到了審查義務(wù)。

  學(xué)者力推“公眾人物”入法

  1960年3月29日,《紐約時(shí)報(bào)》刊登一則政治廣告《關(guān)注他們高漲的呼聲》,譴責(zé)“某些南方違法者”對黑人民權(quán)運(yùn)動(dòng)的鎮(zhèn)壓,并指責(zé)阿拉巴馬州蒙哥馬利市警察當(dāng)局對金博士的迫害等行為。但事后查明,這則政治廣告中的個(gè)別內(nèi)容并不完全真實(shí)。

  蒙市公共事務(wù)專員沙利文“對號入座”,以廣告對其構(gòu)成誹謗為由將《紐約時(shí)報(bào)》告上法庭。一審法院和阿拉巴馬州最高法院判決《紐約時(shí)報(bào)》敗訴,并向沙利文賠償50萬美元。

  《紐約時(shí)報(bào)》上訴到聯(lián)邦最高法院,認(rèn)為州法院的判決違反了憲法第一修正案的規(guī)定,獲得聯(lián)邦最高法院的支持。通過這個(gè)經(jīng)典判例,誕生了公共官員概念,此后,在《紐約時(shí)報(bào)》訴沙利文案的基礎(chǔ)上,美國最高法院又通過具體的判例,進(jìn)一步將“公共官員”擴(kuò)充解釋為“公眾人物”,進(jìn)而發(fā)展出“有限爭議公眾人物”等一系列法律概念。

  在1967年柯蒂斯出版公司訴巴茨案中,法庭根據(jù)多數(shù)意見形成的判決認(rèn)為:“公眾人物是指其在關(guān)系到公共問題和公共事件的觀點(diǎn)與行為上涉及公民的程度……”而少數(shù)法官的觀點(diǎn)是:“公眾人物是卷入被證明為正當(dāng)和重要的公共利益問題的人。”

  就這樣,美國媒體在批評“公眾人物”方面獲得了幾乎不受限制的特權(quán),“公眾人物”與普通人名譽(yù)權(quán)差別保護(hù)的司法精神隨之確立。今天,“公眾人物”概念已經(jīng)成為一個(gè)廣為人知、并被司法實(shí)踐普遍接受的理念。

  但是,對于大多數(shù)中國人而言,“公眾人物”仍是一個(gè)相對陌生的概念,司法實(shí)踐對此顯得猶豫不決。

  今年72歲的范曾師從蔣兆和、李苦禪、李可染等名家,目前是中國最為公眾所熟知的、身價(jià)最高的畫家之一。范曾的三份訴狀,再次觸及名譽(yù)權(quán)保護(hù)與言論自由的平衡問題,將“公眾人物”名譽(yù)權(quán)問題推到前臺(tái)。

  在1999年的杜春芳(全國勞模)訴現(xiàn)代家庭雜志社侵害名譽(yù)權(quán)案中,“公眾人物”在我國由被告方媒體當(dāng)作免責(zé)抗辯事由第一次提出。但是,二審法院并未采納這一解釋。之后的2003年余秋雨訴肖夏林侵害名譽(yù)權(quán)案、2006年尚軍(原阜陽中院院長)訴《前衛(wèi)》雜志社侵害名譽(yù)權(quán)案中,被告均將“公眾人物”作為抗辯事由。

  對余秋雨訴肖夏林一案,一審法院在判決書中稱:“……至于雙方爭議的本案應(yīng)否引入公眾人物概念,公眾人物名譽(yù)權(quán)弱于普通人之保護(hù)的觀點(diǎn),本院在此已無論及之必要。”至于尚軍訴《前衛(wèi)》雜志社案,法院對“公眾人物”采取了回避的態(tài)度。

  與此同時(shí),學(xué)者們一直在努力推動(dòng)“公眾人物”概念進(jìn)入法律。民法典人格權(quán)法草案的主要起草人之一、中國人民大學(xué)教授楊立新告訴《法治周末》記者,在最初起草人格權(quán)法時(shí),專家們在有關(guān)新聞侵權(quán)一節(jié)中,對“公眾人物”的概念規(guī)定的較為具體,包括政治人物、歷史人物、文藝、體育明星等,后來,考慮到它的敏感性,就籠統(tǒng)地稱為“公眾人物”。因此,在第157條規(guī)定:“為社會(huì)公共利益進(jìn)行新聞宣傳和輿論監(jiān)督為目的,公開披露‘公眾人物’的隱私,不構(gòu)成新聞侵權(quán)。”但最后提交給全國人大常委會(huì)審議的民法典草案中,卻刪除了這一條。

  立法的猶豫使得我國司法實(shí)踐中的名譽(yù)權(quán)案件常常陷入尷尬境地,不管是官員還是“公眾人物”,對媒體的批評動(dòng)輒就提起名譽(yù)侵權(quán)訴訟,甚至正常的學(xué)術(shù)批評也會(huì)遭致訴訟。

  楊立新認(rèn)為,對“公眾人物”予以適當(dāng)?shù)娜烁駲?quán)限制,是各國立法和司法實(shí)踐中公認(rèn)的理念。在即將到來的人格權(quán)法草案新一輪起草工作中,學(xué)者們?nèi)詫?jiān)持把“公眾人物”寫入法條,實(shí)現(xiàn)制度性的突破。

  司法實(shí)踐“零”的突破

  盡管立法層面阻力重重,但“公眾人物”仍悄悄地進(jìn)入了司法實(shí)踐。

  2002年6月,《東方體育日報(bào)》刊登《中哥戰(zhàn)傳聞范志毅涉嫌賭球》的報(bào)道,對范志毅在賽前通過地下賭博集團(tuán),買自己球隊(duì)輸球的傳聞進(jìn)行調(diào)查。該報(bào)通過系列求證式的跟進(jìn)報(bào)道,澄清了范志毅參與賭球的傳聞。

  同年7月,范志毅以侵犯名譽(yù)權(quán)為由起訴《東方體育日報(bào)》。但范志毅沒有想到的是,他成了“公眾人物”在中國司法實(shí)踐中的首次嘗試——上海市靜安區(qū)人民法院對此案作出了開創(chuàng)性的判決:“……即使原告認(rèn)為爭議的報(bào)道點(diǎn)名道姓稱其涉嫌賭球有損其名譽(yù),但作為‘公眾人物’的原告,對媒體在行使正當(dāng)輿論監(jiān)督的過程中,可能造成的輕微損害應(yīng)當(dāng)予以容忍與理解。”據(jù)此,判決駁回原告范志毅的訴訟請求。

  該案審判長吳裕華在一次研討會(huì)上說:“當(dāng)‘公眾人物’的名譽(yù)權(quán)與輿論監(jiān)督權(quán)發(fā)生沖突時(shí),都要服從公共利益,公共利益最大。”

  據(jù)證實(shí),這是“公眾人物”首次被法院認(rèn)定為被告免責(zé)的理由,意味著中國的司法機(jī)關(guān)提高了“公眾人物”名譽(yù)權(quán)的門檻,實(shí)行與普通公眾的名譽(yù)權(quán)差別化保護(hù)的原則。法學(xué)界與新聞界為此受到了極大的鼓舞。

  “雖然中國的法律沒有‘公眾人物’的相關(guān)規(guī)定,但是從法理上看,范志毅案的判決,完全符合民事權(quán)利保護(hù)的原則。”楊立新教授說。

  或許是受范志毅案件的影響,“公眾人物&r dquo;不斷在有關(guān)案件中出現(xiàn)。2005年5月,在劉翔訴精品購物指南報(bào)社等侵害肖像權(quán)案的一審判決中,北京市海淀區(qū)人民法院的判決書稱:“劉翔在第28屆奧運(yùn)會(huì)上奪得男子110米欄冠軍一事,成為2004年具有重大影響的事件,劉翔因此成為知名‘公眾人物’……劉翔代表國家參加奧運(yùn)會(huì)比賽,進(jìn)入公共領(lǐng)域的奧運(yùn)會(huì)賽場,其肖像屬于與特定意義公共事件相結(jié)合的肖像,此時(shí)劉翔作為‘公眾人物’,肖像權(quán)應(yīng)當(dāng)受到限制,正當(dāng)?shù)呐恼諗z影以及相關(guān)的媒體報(bào)道使用其肖像均屬于合理使用,不構(gòu)成侵權(quán)。”

  此后的2008年,在轟動(dòng)一時(shí)的楊麗娟“追星”引發(fā)的名譽(yù)侵權(quán)案中,廣州中級人民法院的判決首次出現(xiàn)“自愿公眾人物”的表述:“楊麗娟追星事件被眾多媒體爭相報(bào)道,成為公眾廣泛關(guān)注的社會(huì)事件。楊麗娟及其父母多次主動(dòng)聯(lián)系、接受眾多媒體采訪,均屬自愿型的‘公眾人物’,自然派生出公眾知情權(quán)……因此,涉訟文章即使披露了楊麗娟的個(gè)人隱私,但作為‘公眾人物’的楊麗娟,對于可能的輕微損害應(yīng)當(dāng)予以容忍。”

  《文匯報(bào)》代理律師富敏榮在接受《法治周末》記者采訪時(shí)說,范曾作為知名“公眾人物”,應(yīng)當(dāng)容忍社會(huì)公眾對他的不利評介。更何況,文章沒有超出文藝評論的范疇。

  楊立新認(rèn)為,如果文章屬學(xué)界批評,即使尖刻,也是正當(dāng)批評。只要沒有人身攻擊,就不宜以侵權(quán)論。在當(dāng)前相對保守的司法實(shí)踐中,“公眾人物”名譽(yù)權(quán)案既是對司法理念與法官智慧的考驗(yàn),也是對司法實(shí)踐的考驗(yàn)。


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